Советник

Юридические услуги по корпоративному праву

Чем отличается наследование от наследства

В чем разница между отказом от наследства и непринятием наследства?

Законодательством предусмотрено, что наследник вправе как отказаться от наследства, так и не принять его (п. 1 ст. 1141, п. 3 ст. 1154, ст. 1158 ГК РФ).

Разница между отказом от наследства и непринятием наследства заключается в том, что при непринятии наследства у наследника никаких прав не возникает, а при отказе он передает свое право другому лицу.

Отказ от наследства

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, то есть шести месяцев с момента открытия наследства. Он может не указывать лиц, в пользу которых отказывается от наследства, или отказаться в пользу лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, а также в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии. Если наследник фактически принял наследство и этот срок был пропущен, наследника можно признать отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока в судебном порядке (п. 1 ст. 1119, ст. ст. 1157, 1158 ГК РФ).

Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:

  • от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам;
  • от обязательной доли в наследстве;
  • если наследнику подназначен наследник.

Не допускается отказ от наследства в пользу иных лиц, отказ от части причитающегося наследнику наследства и отказ от наследства с оговорками или под условием (п. п. 2, 3 ст. 1158 ГК РФ; Определение Верховного Суда РФ от 31.01.2017 N 41-КГ16-42).

Для отказа от наследства нужно подать нотариусу по месту открытия наследства заявление об отказе от наследства.

Отказ может быть необходим, если наследники не хотят возвращать долги наследодателя, также входящие в состав наследства (ст. 1175 ГК РФ).

Наследник вправе не принимать наследство. Тогда он просто не совершает никаких действий, направленных на принятие наследства, и не считается фактически принявшим наследство.

Разница между отказом от наследства и его непринятием

Разница между отказом от наследства и непринятием наследства в том, что при непринятии наследства у наследника никаких прав не возникает, а при отказе он передает свое право другому лицу.

Отказ от наследства является односторонней сделкой и может быть признан недействительным в предусмотренных гражданским законодательством случаях признания сделок недействительными.

Наследник, не принявший наследство в установленный срок, может при наличии уважительных причин в судебном порядке восстановить срок для принятия наследства. А отказ от наследства нельзя впоследствии изменить или взять обратно (ст. ст. 1155, 1157 ГК РФ).

Если наследник не примет наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника, его часть наследства переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их долям. Если все имущество было завещано назначенным наследодателем наследникам, эта часть переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их долям, если только завещанием не предусмотрено иное ее распределение (ст. 1161 ГК РФ).

В чью пользу можно отказаться от наследства? >>>

Как отказаться от наследства? >>>

Кого и в какой очередности призывают к наследованию по закону? >>>

Наследование по завещанию и по закону

Согласно существующему законодательству, наследовать недвижимость можно на основании завещания или – при отсутствии завещания — согласно закону.

Наследование по завещанию

Чтобы составить завещание, собственник квартиры должен посетить нотариуса и оформить свое волеизъявление относительно дальнейшей судьбы своего недвижимого имущества в письменном виде. В отличие от дарения недвижимости, завещание создает права и обязанности для нового собственника недвижимости только после открытия наследства.

Распорядиться недвижимым имуществом в завещании можно различным способом: завещать имущество любому лицу (лицам), лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, либо определить доли наследников в наследуемом имуществе. Завещатель вправе составить завещание, не предоставляя возможности ознакомиться с его содержанием другим лицам, в том числе нотариусу (закрытое завещание). Составить новое завещание или отменить имеющееся можно в любой момент, неограниченное количество раз. Завещатель не обязан сообщать кому-либо об изменении или отмене завещания, при этом также не требуется согласие лиц, назначенных наследниками в отменяемом завещании.

Под наследством понимается имущество, которое в момент смерти наследодателя (завещателя) находилось в его собственности. Если в завещании была указана недвижимость, которая была продана завещателем еще при жизни, при этом изменения в завещание не были внесены, это недвижимое имущество не наследуется, так как на момент смерти наследодателя (завещателя) оно не принадлежало ему.

В тексте завещания завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц – так называемый завещательный отказ. Лицо, в пользу которого должна быть исполнена указанная в завещании обязанность материального характера, именуется отказополучателем. Отказополучатель, по завещанию, приобретает право требовать исполнения указанной в завещании обязанности. К примеру, жилое помещение переходит к наследнику, на которого завещателем возложена обязанность предоставить право пользования помещением (либо его частью) определенному лицу на период жизни этого лица. Право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет свою силу и при последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу.

Завещание может быть признано недействительным:

— по решению суда — по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием (так называемое оспоримое завещание);

— в случае ничтожности завещания. Признание ничтожности завещания может быть обусловлено несоблюдением письменной формы завещания и правил его удостоверения — составление завещания в простой письменной форме, без нотариального удостоверения, допускается исключительно для завещаний, совершённых в чрезвычайных обстоятельствах (в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ). Завещание, совершённое в таких обстоятельствах, теряет силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью составить завещание в нотариальной или приравненной к ней форме. Если в соответствии с правилами ГК РФ при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, невыполнение этого условия также влечет за собой признание ничтожности завещания.

Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя. Следует учесть, что недействительность отдельных пунктов, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно полагать, что она была бы включена в завещание и при отсутствии «недействительных» распоряжений. Недействительность завещания не лишает наследников права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания. Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.

Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве:

несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют определенную часть имущества независимо от содержания завещания: не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

Наследование по закону

Если наследодатель не оставил завещания, имущество наследуется по закону. Согласно закону, наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых на день смерти наследодателя, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Законодательством установлены следующие очереди наследования:

1. Наследники первой очереди: дети, супруг и родители наследодателя;
2. Наследники второй очереди: братья и сестры наследодателя, дедушка и бабушка;
3. Наследники третьей очереди: братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя);
4. Наследники четвертой очереди: прадедушки и прабабушки наследодателя;
5. Наследники пятой очереди: дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
6. Наследники шестой очереди: дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети);
7.Наследники седьмой очереди: пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Среди наследников одной очереди имущество распределятся в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления, т.е. когда наследник умер до оформления наследства и наследство оформляется уже на наследников наследника.

Не наследуют имущество ни по закону, ни по завещанию так называемые недостойные наследники: лица, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства. Эти обстоятельства должны быть подтверждены в судебном порядке.

Независимо от основания возникновения права на наследование – по закону или по завещанию, принять наследство можно двумя способами: фактически вступить во владение наследственным имуществом, либо подать заявление о принятии наследства в нотариальный орган по месту открытия наследства, предъявив соответствующие документы. Фактическое принятие наследства означает, что наследником оплачиваются все расходы на содержание (например, оплачивается квартплата), но при этом до надлежащего оформления распорядиться данным имуществом невозможно.

Через шесть месяцев выдается Свидетельство о праве на наследство, на основании которого в Федеральной регистрационной службе оформляется Свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимость.

Восстановить пропущенный установленный срок для вступления в наследство срок либо продлить его можно путем обращения в суд. Необходимо будет указать уважительные причины пропуска установленного законом срока или доказать в суде факт вступления в наследство.

В течение срока, установленного для принятия наследства, наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания таких лиц. Для этого нужно подать заявление об отказе от наследства нотариусу по месту открытия наследства или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. В случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, отказ от наследства допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

С 1 января 2006 года налог с имущества, переходящего в порядке наследования, отменен.

Однако при наследовании наследник должен получить свидетельство о праве на наследство — за выдачу свидетельства о праве на наследство взимается госпошлина:

1) детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя — 0,3 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тыс.рублей;
2) другим наследникам — 0,6 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 1 млн.рублей.

Стоимость квартиры в данном случае определяется по оценке БТИ.

Освобождаются от уплаты пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство недвижимости граждане, проживающие совместно с наследодателем на день смерти наследодателя и продолжающие проживать там же после его смерти.

Госпошлина за государственную регистрацию права на недвижимость с 29 января 2009 г.составляет 1000 рублей, в случае наличия нескольких наследников, госпошлина уплачивается по 1000 рублей с каждого наследника.

Отличие дарственной от завещания: ключевые позиции и финансовые вопросы

Что лучше подойдет для передачи права собственности на имущество родственникам — дарение или передача по наследству. Зависеть будет от конкретного случая. Перечень того, чем отличается дарственная от завещания — довольно обширен, но при этом смысл обеих форм сохраняется одинаковым — это безвозмездная передача имущества от одного лица к другому. Разными же тут будут вопросы налогообложения, сроки вступления в права, процедура получения имущества и т.д.

Содержание:

Основные различия между дарением и наследованием

Перед тем как обратить внимание на то, в чем отличие дарственной от завещания, нужно сказать, что основное различие у этих документов одно, речь всегда идет о переходе разнопланового имущества от одного лица к другому. Будут это одаряемые или же наследники — зависит всегда от воли нынешнего собственника.

Различаться сам процесс вступления в право собственности будет по ряду параметров. Временные ограничения для желающих вступить во владение имуществом будут следующие:

  • после того, как заявлены права на наследство, нужно будет дождаться истечения шестимесячного срока, предусмотренного ст. 1154 Гражданского кодекса. Ряд наследников, которые пропустили этот срок могут подать заявление в суд и, доказав объективные причины пропуска, все еще могут претендовать на имущество;
  • при дарении, достаточно подать в Росреестр все необходимые документы и собственно саму дарственную, составленную в свободной форме. Весь процесс займет не более 10 дней.

Иными словами, в плане быстроты перехода имущества, дарственная куда более предпочтительна завещанию и дает возможность одаряемым пользоваться новым имуществом уже сейчас, а не в отдаленном будущем.

Немаловажен и абсолютно очевидный фактор — ни о каком наследстве не может быть речи до смерти нынешнего составителя завещания. Только после наступления этого момента, открытия наследства, заявления своих прав всеми наследниками и последующей регистрации распределяемого имущества, происходит фактический его переход.

Неоспоримыми преимуществами составления договора завещания являются:

  • возможность полностью отменить завещание, попросту забрав его от нотариуса;
  • внесение любых изменений, дополнений и уточнений в сам документ — возможно в течении всей жизни собственника;
  • предусмотрено законом и оформление двух и более завещаний, которые не противоречат друг другу.

Конечно, закон гарантирует право на наследство определенным категориям граждан. В статье 1148 ГК РФ указано, что несовершеннолетние дети, нетрудоспособные супруг или родители — все имеют право на получение половины наследства, игнорируя любое содержание завещания. Всех других членов семьи можно оставить без имущества, попросту не внеся их в соответствующий список. При наличии завещания все будет распределено согласно ему, игнорируя очередность.

Для дарения же не предусмотрена никакая возможность отмены случившегося перехода прав собственности. Если дарственная не была написана в измененном состоянии, либо под угрозами (все это еще нужно будет доказать в суде), то вернуть свое имущество назад уже не получится.

Стоимость оформления имущества по дарственной и завещанию

Среди того, чем отличается дарственная от завещания, немаловажен и финансовый вопрос. Вовсе не всегда процесс перехода права собственности бесплатен для принимающей стороны.

При оформлении стоимости имущества по дарственной и завещанию, самым очевидным будет вопрос налогообложения. Различия существуют следующие:

  • переход имущества по дарственной всегда бесплатен, но только для близких родственников. Остальным же придется заплатить стандартные 13% от стоимости имущества (для нерезидентов и вовсе 30%);
  • при дарении нужно будет оплатить гос. пошлину в 1 тысячу рублей — за услуги Росреестра при регистрации нового владельца. Если есть необходимость воспользоваться услугами нотариуса (это теперь не обязательно), то это также будет платно и зависеть от стоимости имущества;
  • наследники же, еще с 1 января 2006 года не платят никакого налога вовсе (п. 18 ст. 217 НК РФ), однако нужно получить свидетельство о праве на наследство, стоимость которого зависит от очереди;
  • так, детям, родным братьям/сестрам, родителям нужно будет уплатить 0,3% от стоимости имущества (но не более 100 т.р.);
  • наследникам следующих очередей — 0,6% и уже до одного миллиона в денежном эквиваленте. Если речь идет о наследстве на дом, квартиру или другую недвижимость, то стоимость ее будет установлена специалистом БТИ.

Полезно знать!

Что такое СНИЛС, как его получить и зачем он нужен?

Что за письма могут приходить на почту с пометкой Московский АСЦ-ДТИ.

При наследовании, от налога на получение недвижимости будут освобождены те граждане, которые и до этого там проживали вместе с ушедшим из жизни владельцем.

Внимание! Одаряемым нужно помнить, что если в течении последующих 3-х лет с момента вступления в право собственности на дом/квартиру, они решили продать полученное имущество, то им все же придется заплатить налог в казну. Размер его, согласно ст. 220 НК РФ, будет составлять 13% от разницы между рыночной стоимостью и 1 миллионом рублей (может быть и отрицательным — платить не придется).

Как составляется дарственная и завещание. Различия

Дарственная составляется значительно проще и не требует обязательной помощи юридической фирмы или нотариуса (хотя всегда рекомендуется обращаться к специалистам, если есть хоть малейшие сомнения). Обязательна письменная форма договора дарения, тогда как содержание условно свободно, хотя к нему выдвигаются определенные требования (четкое указание наименований имущества, отсутствие возможностей двояких трактовок и т.д.).

Вписать необходимо будет следующее:

  • сведения о дарителе и всех одаряемых, включающие все паспортные данные и точный адрес регистрации;
  • четкое описание объекта договора. Если речь идет о городской квартире, то должен быть указан точный адрес и характеристики жилья;
  • немаловажно согласие самого одаряемого/одаряемых на получение новой собственности, которое также должно быть прописано в этой бумаге;
  • договор скрепляется подписями.

Документ этот должен существовать в одном экземпляре для каждого участника, плюс один дополнительный для хранения в Росреестре.

Согласно статье 547 Гражданского кодекса, завершить переход имущества можно только в органе государственной регистрации. Учитывая изменения, вступившие в силу 1 января 2017 года (ФЗ № 218), обратиться нужно будет в любое удобное для Вас отделение (раньше, согласно ст. 131 ГК РФ, регистрация происходила строго по месту расположения имущества).

Обратиться туда, либо в местный МФЦ, нужно будет со следующим пакетом документов:

  • гражданские паспорта всех участников;
  • вышеописанная дарственная;
  • правоустанавливающий документ, позволяющий дарителю распоряжаться имуществом (долей в нем), который и делает дарение возможным. Им может выступать договор купли-продажи, такая же дарственная, свидетельство о вступлении в наследство и т.д.;
  • потребуется предоставить составленное в письменном виде согласие на дарение от супруга (только для официального брака), либо органов опеки, если самим переходом имущества так или иначе затрагиваются права несовершеннолетних.

После сверки всех документов, сотрудник регистрирующего органа принимает их в работу. Дальнейший процесс занимает менее десяти дней, учитывая последние изменения в законодательстве — еще меньше.

Из того, чем отличается дарственная от завещания, особенно выделяется то, что все вышеописанные действия за дарителя (равно как и за одаряемых) могут совершить доверенные лица. Завещание же всегда составляется только самим владельцем имущества. Нотариус может сделать это за клиента только в исключительном случае, как правило, связанным с физическим недостатком обратившегося и только в присутствии свидетеля.

Форма также, как и для дарственной, остается свободной, однако нужно указание того, что и кому переходит, также прописать доли и условия.

Внимание! Условие, как пример, может быть следующим: гражданину будет завещана квартира (указывается точное описание и характеристика квартиры), если он будет в течении следующих лет (возможно указание точного срока) осуществлять уход за наследодателем. При заявлении прав на наследство нужно будет предоставить доказательство выполнения этих условий.

Завещание может составляться в закрытой форме, когда с содержанием не дают ознакомиться даже нотариусу. В любом случае, главное отличие завещания от дарственной в том, что оно должно быть не просто составлено лично, но и при обязательном участии третьей стороны — нотариальной конторы.

Наследование по праву представления

Краткое содержание

Условия наследования по праву представления

Право представления – это особый вид наследования, предусматривающий специальный механизм призвания к нему определенных законом правопреемников. Так, согласно ст. 1146 ГК, наследование в таком порядке предполагает получение доли наследника, смерть которого наступила до смерти наследодателя или одновременно с ним. Что примечательно, представление действует лишь в отношении основных умерших преемников по закону, которые призывались бы к наследованию, если бы были живы, и применяется только к их законным правопреемникам с соблюдением принципа очередности.

Возможностью представления могут воспользоваться далеко не все преемники умерших основных наследников по закону, а только потомки представителей первых трех очередей наследования. Так, согласно п. 1 ст. 1146 ГК, правом представления могут обладать лишь внуки наследодателя и их потомки (п. 2 ст. 1142 ГК), племянники (п. 2 ст. 1143 ГК), а также двоюродные браться и сестры (п. 2 ст. 1144 ГК).

Указанные потомки наследуют имущество в рамках той очереди, в которой призывался их умерший предок. При этом полагающаяся им доля наследства будет равна той, на которую мог рассчитывать умерший предок, а в случае призвания нескольких преемников по представлению – указанная доля делится между ними в равной степени.

У сестры Н по матери было двое сыновей – племянников Н. Ввиду того, что их мать погибла вместе с Н, согласно ст. 1146 ГК, п. 2 ст. 1143 ГК, право на наследование за Н переходило по праву представлении к ним. Исходя из этого и п. 1 ст. 1141 ГК, брат Н получал 1/2 часть его наследства, а племянники разделили причитающуюся их матери долю и получили по 1/4 части.

Данное правило, однако, не распространяется на обязательную долю наследства (ст. 1149 ГК), поскольку круг лиц, претендующих на нее, определен исчерпывающим образом.

Кроме того, наследование по праву представления допустимо при соблюдении всех следующих условий:

  1. Умерший основной правопреемник должен принадлежать к той очереди, которая предусматривает представление и которая в конкретной ситуации призывается к наследованию. Поскольку наследование в этом порядке также предусматривает соблюдение принципа очередности, наследник по праву представления, принадлежащий к числу представителей второй очереди, не сможет наследовать при наличии преемников первой очереди.
  2. Смерть основного правопреемника должна наступить до момента смерти наследодателя или одновременно с ним, но в любом случае до момента открытия наследства. Если наследник умер после открытия наследства, то возможно применение лишь наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК).
  3. Умерший основной правопреемник не должен быть лишен наследства в порядке завещания (ст. 1119 ГК) или ввиду признания его недостойности (ст. 1117 ГК). Если данные факты имеют место, наследование по представлению невозможно (п.п. 2, 3 ст. 1146 ГК). Данное условие применяется также и по отношению к потомкам основного правопреемника.
  4. Часть наследственной массы или вся она, остались не завещанными и могут наследоваться по закону. Если имущество, которое подлежит наследованию по закону, отсутствует, право представления не действует.

Лица, наследующие по представлению, в этом случае выступают правопреемниками не основного наследника, которого они представляют, а именно изначального наследодателя. Так, наследственные права переходят к ним лишь ввиду применения особого способа призвания к наследованию, а не в порядке правопреемства за основным преемником. Более того, вполне реальной представляется ситуация, когда такие преемники наследуют по представлению вместо основного наследника однако его наследства не получают, так как оно завещано другим лицам.

Порядок наследования по праву представления

Как известно, наследование по праву представления осуществляется не на равных правах с другими призываемыми по закону преемниками – независимо от количества призываемых в особом порядке преемников, они наследуют лишь ту часть наследства, которая предполагалась представляемому ими преемнику. Поскольку указанные наследники получают имущество по праву, принадлежащему им самим, а не по принадлежащему их умершему предку, то во всем остальном, порядок наследования ими мало чем отличается от наследования в общепринятом режиме.

Поскольку право на наследование у таких преемников возникает в общем порядке – в момент открытия наследства, то и срок, в течение которого необходимо пройти всю процедуру составляет шесть месяцев с момента открытия наследства (ст. 1154 ГК). В рамках данного срока потенциальным правопреемникам необходимо совершить следующие шаги:

  1. Сбор документов. Для удостоверения наследственных прав по заявлению преемника, нотариусу потребуется ряд документов, подтверждающих их наличие у него. Примечательно, что документы могут быть поданы и другими наследниками, в таком случае для реализации права представления достаточно будет подать нотариусу лишь заявление.
  2. Подача нотариусу заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на него. Одно из указанных заявлений, поданное любому нотариусу по месту открытия наследства (ст. 1115 ГК), будет свидетельствовать о воле правопреемника по представлению на принятие части наследственной массы. Вместе с указанным заявлением подаются и все необходимые документы. Если кто-либо из наследников уже подал подобное заявление, обращение всех остальных, претендующих на наследство, должно осуществляться к тому же нотариусу (при условии правильного определения места открытия).
  3. Оплата госпошлины. Согласно ст. 333.24 НК, за выдачу свидетельства о праве на наследство, нотариусом взимается госпошлина, размер которой для близких родственников составляет 0,3% (не более 100 тыс. рублей) а для всех остальных наследников – 0,6% (не более 1 млн рублей) от стоимости доли имущества, получаемой заявителем.
  4. Получение свидетельства о праве на наследство. Указанное свидетельство выдается преемникам по праву представления как до, так и после истечения полугодичного срока для принятия наследства, в зависимости от наличия других наследников (ст. 1163 ГК).

Отличия права представления от наследственной трансмиссии

Согласно ст. 1156 ГК, наследственной трансмиссией именуется переход прав призванного к наследованию лица, однако умершего после открытия наследства и не успевшего его принять, к его правопреемникам по закону или в случае оставления им завещания – к преемникам по завещанию. Сущность указанной процедуры состоит в призвании к наследованию правопреемников ранее призванного наследника, однако умершего так и не успев принять полагающееся ему имущество.

Однако обе указанные процедуры имеют достаточно большее количество отличий, которые целесообразно рассмотреть более подробно, в частности:

  • Момент возникновения наследственных прав. Право представления умершего наследника возникает у его потомков до момента открытия наследства, так как он умирает до наследодателя, в то время как наследственная трансмиссия осуществляется уже после открытия наследства и только в отношении призванных к наследованию, но не успевших его принять правопреемников.
  • Основания для призвания. Наследственное представительство распространяется исключительно на умерших наследников по закону. Трансмиссия же распространяется не только на законных преемников, но и на тех, которым умерший наследодатель что-либо завещал (п. 1 ст. 1156 ГК). Таким образом, завещанная часть имущества также может переходить к наследникам умершего по трансмиссии.
  • Круг призываемых к наследованию. Наследственное представительство может применяться только в случае смерти преемника, входящего в число представителей первых трех очередей наследования по закону, и только в отношении их потомков, прямо указанных в законе (п. 1 ст. 1146 ГК). Относительно трансмиссии, какой-либо круг субъектов, к которым допустимо ее применение, строго не определен. Таким образом, она всегда применяется независимо от очереди призванного и умершего преемника, а также независимо от основания наследования уже его правопреемниками.
  • Размер получаемых долей в наследстве. В обоих случаях перехода наследственных прав по закону, как при представлении, так и при трансмиссии, преемники умершего наследника делят полагающуюся ему долю в равной степени. Однако, в случае оставления умершим правопреемником завещания, части в полагающейся ему доле наследства делятся между его преемниками, с учетом распределения его наследственной массы между ними по завещанию, что может разделить доли не поровну.
  • Срок для принятия наследства. В рамках наследственного представительства применяются общие шестимесячные сроки с момента открытия наследства для оформления своих наследственных прав (ст. 1154 ГК). Для трансмиссии же предусмотрены специальные сроки, течение которых начинается с момента открытия наследства, и еще до возникновения у наследников умершего правопреемника права на трансмиссию. Однако, если оставшаяся после основного преемника часть срока для принятия наследства менее трех месяцев, она продлевается именно до такого срока (п. 2 ст. 1156 ГК).

Оформление наследования по праву представления

Как уже указывалось, получение наследственного имущества по представлению оформляется в общем порядке, в течение шестимесячного срока, предусмотренного ст. 1154 ГК, путем подачи нотариусу или уполномоченному на выдачу соответствующего свидетельства должностному лицу заявления и требуемых им для оформления необходимых документов. Оформить такое наследство может любой частный или государственный нотариус, осуществляющий свою деятельность в округе, по месту открытия наследства (ст. 1115 ГК).

Для оформления наследства по представлению, преемнику необходимо будет представить нотариусу следующие документы:

  1. Паспорт.
  2. Документы, подтверждающие смерть наследодателя, например, свидетельство о смерти.
  3. Документы, подтверждающие родство умершего наследника по отношению к наследодателю.
  4. Документы, подтверждающие, что преемник является потомком умершего наследника и имеет право его представления.
  5. Справка с места жительства по последнему месту проживания.
  6. Документы, подтверждающие местонахождение наследственного имущества.
  7. Отчет об оценке или любые другие документы, подтверждающие стоимость наследственного имущества.
  8. Правоустанавливающие документы и т.д.

Отметим, что оформление наследования неизбежно влечет некоторые расходы со стороны заявителя. Так, его расходы будут состоять из стоимости оценки наследственного имущества; стоимости услуг правового и технического характера, которые предоставляет нотариус (составление заявлений, справок и других документов, их изготовление, копирование документов, консультации и т.д.) и стоимость которых устанавливается им самостоятельно; стоимости госпошлины.

После подачи всех документов и оплаты всех расходов, наследнику остается только ждать истечения срока для принятия наследства (ст. 1154 ГК). Только после его истечения, согласно ст. 1163 ГК, заявитель может получить свидетельство о праве на наследство, чем и заканчивается оформление наследования. Получив указанное свидетельство, на его основании, правопреемник может переоформлять наследственное имущество на себя.

Чем отличаются наследование и композиция в Java

Несмотря на то, что и композиция, и наследование позволяют использовать код повторно, они делают это по-разному. Основное отличие между ними состоит в том, что композиция позволяет переиспользовать код без его расширения. Наследование при этом требует расширения существующего класса. Другое важное отличие: при композиции мы можем повторно использовать код даже из final-класса, тогда как унаследоваться от него невозможно. Кроме того при композиции возможно использование кода из нескольких различных классов. С наследованием такой трюк не сработает: в Java не поддерживается множественное наследование. Зато вы можете сделать это в C++. Кстати, всегда стоит предпочитать композицию наследованию в Java. И не только потому, что так советует Джошуа Блох в своей книге Effective Java (которая является отличным источником полезных советов для Java-программиста). Аргументы за использование композиции вы можете прочитать здесь.

Наследование и композиция

Давайте посмотрим более детально на отличия композиции и наследования. Мы рассмотрим каждый пункт достаточно подробно, но без скучных деталей.

Первое отличие касается гибкости кода. При использовании наследования вы должны описать, какой класс вы расширяете. При этом, вы не можете заменить его во время выполнения программы. Используя композицию, вы можете определить используемый тип, который может содержать несколько различных реализаций. Таким образом, композиция предоставляет гораздо больше гибкости, чем наследование.

Ограниченное повторное использование кода при наследовании

Как уже было сказано, унаследоваться в Java можно только от одного класса, а это значит, что повторно можно использовать один, и только один класс. Если вы хотите получить функциональность нескольких классов, то вам следует использовать композицию. К примеру: ваш код должен использовать аутентификацию, следовательно вам надо унаследовать класс Authenificator, для использования авторизации — Autorizer и т. д. Но, поскольку множественное наследование в Java не поддерживается, вы этого сделать не можете. Единственный выход — композиция.

Важный аргумент при выборе способа повторного использования кода состоит в том, что классы, расширенные при помощи композиции, легче тестировать, поскольку вы всегда можете предоставить заглушку для используемого класса. При наследовании вам потребуется родительский класс для тестирования, и заменить его заглушкой не получится.

Final-классы

Невозможность расширить final-классы — еще одно ограничение наследования. В Java нет возможности унаследоваться от final-классов, поэтому опять единственный выход — использовать композицию для повторного использования кода.

Инкапсуляция

Последнее отличие композиции и наследования в Java заключается в их отношении к инкапсуляции. Несмотря на то, что и та, и другая техники позволяют повторно использовать код, наследование нарушает принцип инкапсуляции, поскольку подкласс зависит от поведения родительского класса. Если класс-родитель изменит свое поведение, это повлияет и на его потомков. Если классы плохо документированы и класс-потомок неправильно использует родительский, то при любом изменении родителя функциональность потомка окажется сломанной. Для того, чтобы увидеть это на примере, вы можете прочитать главы 16 и 17 Effective Java.

Вот и все, что можно сказать об отличиях композиции и наследования в Java и в объектно-ориентированном программировании вообще. Как видите, они по-разному служат одной цели: повторное использование проверенных и протестированных участков кода. Композиция при этом позволяет защитить повторно используемый класс от клиентов, тогда как наследование этого не гарантирует. Тем не менее, иногда наследование необходимо. В частности, когда вы создаете классы из одного семейства.

Это интересно:

  • Не выплачивают подоходный налог Право на НДФЛ-вычет ИФНС подтвердила, а деньги так и не пришли: как быть? Далеко не всегда получение денег по заявленному НДФЛ- вычету (имущественному/ социальному/ стандартному) проходит гладко. Давайте разберемся с ситуацией, когда вы представили в инспекцию декларацию с необходимыми […]
  • Образец заявления на кредит в газпромбанке Как получить потребительский кредит в Газпромбанке Потребительский кредит физическим лицам в Газпромбанке — весьма востребованный банковский продукт. Высокой популярностью он пользуется не случайно – клиентов привлекают выгодные процентные ставки и специальные предложения. Однако […]
  • Декларация по земельному налогу в рб 2018 Земельный налог за 1 квартал 2018 года - расчет и уплата Отправить на почту Земельный налог за 1 квартал 2018 года компании рассчитывают самостоятельно исходя из ¼ произведения кадастровой стоимости земли и ставки налога. При этом на сумму платежа могут влиять и иные факторы. Узнайте о […]
  • Учет юридических лиц плательщиков налогов Постановка на налоговый учет Актуально на: 21 июня 2017 г. Все юридические лица подлежат постановке на налоговый учет. Встать на учет в налоговой инспекции организация должна (п. 1 ст. 83 НК РФ): при первоначальной регистрации в качестве юридического лица по месту своего нахождения […]
  • До какого года будет выплачиваться материнский капитал за второго ребенка До какого года действует материнский капитал Основной нормативный акт, регулирующий программу материнского капитала, — это федеральный закон № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Ранее в тексте документа указывалось, что он […]
  • Каков материнский капитал за третьего ребенка Как получить материнский капитал на третьего ребенка в 2018 году Начиная с 2007 года, в РФ действует программа государственной поддержки семей, в которых воспитывается двое или трое детей. Речь идет о материнском капитале, правила оформления которого, часто остаются неясными для простых […]
  • Авансовые платежи по налогу на имущество организаций с 2018 года Расчет авансовых платежей по налогу на имущество за 1 квартал 2018 года Авансы по налогу на имущество за 1 квартал 2018 года придется рассчитывать не всем. Для кого предусмотрена данная обязанность и как оформить расчет по авансам, расскажет наша статья. Также вы можете посмотреть на […]
  • Имеют ли право отключить воду без предупреждения Когда имеют право отключить воду за неуплату Отключение горячей воды – это крайняя мера, на которую идут поставщики коммунальных услуг, когда владелец помещения долго не оплачивает квартплату. В некоторых случаях управляющие компании грозят, что будет отключена не только горячая, но и […]
Все права защищены. 2018